1 понятие интеллектуальной собственности объекты. Понятие интеллектуальной собственности и ее виды

Введение.

Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и продолжает оставаться развитие науки, культуры и техники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его культурного развития, зависит, в конечном счете, и успех решения стоящих перед ним экономи­ческих проблем. В свою очередь наука, культура и техника могут динамично развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необ­ходимые правовые предпосылки. К их числу, безусловно, следует отнести законодательное закрепление таких нормативных правил, которые адек­ватны складывающимся в обществе товарно-денежным отношениям.

Результаты интеллектуальной творческой деятельнос­ти занимают особое место среди объектов гражданского права и традиционно подразделяются на две основные сферы прав: авторское право и промышленную собствен­ность.

Объекты промышленной собственности используются обществом для совершенствования техники и техноло­гии, модернизации производства.

В России к настоящему времени в основном завершена реформа законодательства об охране интеллекту­альной собственности. В 1992-1993 гг. в Российской Федерации принят блок законов по охране интеллектуальной собственности, в том числе Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г., Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г., Закон РФ «О правовой охране программ для элект­ронно-вычислительных машин и баз данных» от 23 сентября 1992 г., Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г., Закон РФ «О селекционных достижениях» от 6 августа 1993 г. Положения указанных законов получили развитие в целом ряде подзаконных актов, принятых президентом РФ, правительством РФ, Патентным ведомством РФ и неко­торыми другими органами государственного управления. Полностью со­здание законодательной базы будет завершено тогда, когда будут приняты законы о служебных разработках, о порядке регистрации и использования фирменных наименований, окончательно урегулированы вопросы о пра­вовом режиме открытий и рационализаторских предложений, а также приняты некоторые подзаконные акты по отдельным аспектам авторских, патентных и иных отношений.

К настоящему времени в основ­ном завершено создание единой государственной патентной службы во главе с Патентным ведомством РФ. В этом плане Россия, конечно, оказалась в значительно лучшем положении по сравнению с другими бывшими республиками Советского Союза, поскольку все основные союзные патентные органы и фонды были сосредоточены в Москве и именно на их базе была создана российская патентная служба. За короткий период времени в Российской Федерации возник институт патентных поверенных, который продолжает сейчас активно развиваться. Наиболее актуальной проблемой в рассматриваемой области является вопрос о создании Высшей патентной палаты или иного независимого от Патентного ведомства органа, призванного разрешать многие важные патентные вопросы и споры, которые указаны в Патентном законе РФ.

Глава 1. Понятие и система интеллектуальной собственности.

Правовая охрана исключительных прав одна из самых молодых и стремительно развивающихся отраслей гражданского права, поскольку объекты интеллектуальной собственности занимают все более заметное место в экономических и иных общественных отношениях.

Исключительные права (интеллектуальная собственность) - это принципиально иная группа прав, чем право собственности, выполняющая в отношении нематериальных объектов функции, аналогичные функциям права собственности для материальных объектов.

Исключительными признаются права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям (авторские права); исполнительской деятельности артистов, звукозаписям, радио- и телевизионным передачам (смежные права); изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам (патентные права); селекционным достижениям; топологиям интегральных микросхем; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям и наименованиям мест происхождения товаров (права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ и услуг), а также секретам производства (ноу-хау).

Существуют различные классификации видов интеллектуальной собственности. Самая старая и традиционная классификация разделяет интеллектуальную собственность на авторское право и промышленную собственность.

Действующий ГК делит объекты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (объекты авторских и смежных прав, патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и др.) и на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ или услуг (фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров).

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации обладают общими свойствами. Прежде всего, права такого рода могут возникать только при наличии прямого указания закона. Поэтому перечень видов объектов исключительных прав, содержащийся в законе, нужно рассматривать как исчерпывающий, хотя и не закрытый. Каждый новый охраняемый вид объектов исключительных прав должен быть назван в законе.

Второй отличительной чертой исключительных прав является то, что они представляют собой особую ветвь абсолютных прав. Для исключительного права характерно то, что оно возникает у правообладателя независимо от воли третьих лиц и что такому праву корреспондирует обязанность всех окружающих воздерживаться от действий, способных нарушить это право.

Однако исключительные права обладают некоторыми особенностями, ослабляющими их абсолютный характер. Так, характерной чертой исключительного права является ограниченный срок его действия. В отличие от материальных вещей результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не амортизируются в ходе использования. Для достижения разумного баланса между интересами правообладателей и общества закон в большинстве случаев устанавливает определенный срок охраны исключительного права, по окончании которого такие объекты могут использоваться свободно всеми желающими.

Другой особенностью является территориальный характер исключительного права. Объекты исключительных прав, в отличие от материальных объектов, не привязаны к конкретному месту нахождения, в том числе и к месту нахождения их вещественных носителей (например, книг или видеокассет). Их охрана в каждой стране носит самостоятельный характер, а на территории других стран обеспечивается при помощи международных соглашений. Кроме того, на исключительное право, как правило, накладываются ограничения, предусматривающие свободное использование объектов такого права в определенных случаях и пределах в интересах общества в целом или отдельных его групп.

Исключительное право по своему содержанию является имущественным правом. Оно передаваемо, отчуждаемо, легко обособляется от личности автора или иного правообладателя.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом любым способом, в том числе путем его передачи по договору другому лицу (договор об уступке исключительного права) или предоставления другому лицу права использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). К таким договорам применяются общие положения об обязательствах (ст. 307-419 ГК) и о договоре (ст. 420-453 ГК), поскольку иное не установлено в законе и не вытекает из содержания и характера исключительного права.

Наследование исключительных прав осуществляется в основном по общим правилам, установленным в разд. V ГК («Наследственное право»). Специфика сводится к тому, что исключительные права переходят по наследству только на определенный срок, а по его окончании результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации становятся общественным достоянием. Личные неимущественные права авторов по наследству не переходят; наследники могут осуществлять только их защиту. Эти права охраняются бессрочно. Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмотренными ст. 11-16 ГК (в тех пределах, в которых эти способы применимы к исключительным правам и не противоречат существу исключительного права), а также в законах, регулирующих отдельные виды исключительных прав.

Авторское право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятельности - произведений науки, литературы и искусства. Необходимо различать сами произведения, имеющие нематериальную сущность, и ту вещественную форму, в которой они воплощены (рукопись, изображение). Авторско-правовая охрана распространяется на произведение как нематериальное благо и не зависит от прав на тот материальный носитель, в котором это произведение выражено.

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. К таким произведениям относятся: литературные произведения, включая программы для ЭВМ; драматические и музыкально-драматические, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; кино-, теле -, видеофильмы и др.; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; фотографические произведения; географические, геологические и другие карты и т.д.

Авторское право возникает в силу самого факта создания произведения. Для возникновения, осуществления и охраны авторского права не требуется соблюдения каких-либо формальностей, например регистрации произведения.

1) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера) и их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.д.);

3) произведения народного творчества;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер (ст. 8 Закона об авторском праве).

Объектами авторского права являются производные произведения (переводы, обработки, инсценировки, аранжировки и т.п.), представляющие собой переработки других произведений науки, литературы и искусства, а также различные составные произведения, представляющие собой результат творческого труда по подбору или расположению материалов (п. 3 ст. 7 Закона об авторском праве). Такие произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

Произведение может быть создано совместным творческим трудом двух или более лиц, т.е. в соавторстве. Такие лица признаются соавторами независимо от того, образует ли созданное ими произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (ст. 10 Закона об авторском праве). Соавторство имеет место только в том случае, если деятельность лиц, участвующих в создании произведения, является творческой. Лица, оказавшие автору лишь техническое, организационное, материальное или подобное содействие, не признаются соавторами.

У соавторов возникают совместные права на созданное ими произведение. Вопрос об использовании произведения, созданного в соавторстве, должен решаться авторами на основе единогласия. В случае недостижения между ними согласия спор передается на рассмотрение суда. Соавторы вправе заключить соглашение, в котором они могут, например, поручить осуществление авторских прав одному из авторов или третьему лицу, а также договориться о порядке распределения авторского вознаграждения, обозначении имен соавторов при использовании произведения и т.п.

Учебно-практическое пособие

Теоретический материал

Тема 1. Понятие права интеллектуальной собственности

Цель изучения темы: изучить понятие, содержание и принципы права интеллектуальной собственности.

Задачи изучения темы:

Изучить историю развития права интеллектуальной собственности;

Выяснить содержание права интеллектуальной собственности;

Определить признаки права интеллектуальной собственности;

Изучить институты права интеллектуальной собственности в России;

Определить принципы права интеллектуальной собственности.

Содержание права интеллектуальной собственности в правовой науке определяется через триаду правомочий собственника имущества. Право владения понимается как обладание соответствующими знаниями, идеями, техническими решениями или как нахождение у обладателя соответствующих материальных носителей. Правомочие пользования результатами творческой деятельности и исключительными правами на них понимается как право на их эксплуатацию, извлечение из них полезных свойств, в том числе при осуществлении права на собственные действия. Правомочие распоряжения - это право совершать сделки, передавая как материальные носители, так и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, другим лицам.

Так же, как имущество, в том числе имущественные права, интеллектуальная собственность имеет экономическое содержание и выступает в стоимостной форме, иначе она не могла бы участвовать в коммерческом обороте.

Права на результаты интеллектуальной деятельности, как и право вещной собственности, приобретаются первоначальными и производными способами.

Тема 2. «Объекты права интеллектуальной собственности».

Цель изучения темы : изучитьобъекты права интеллектуальной собственности.

Задачи изучения темы:

Определить признаки охраноспособности объектов авторского права;

Определить признаки охраноспособности объектов смежных прав;

Выяснить условия отнесения к объектам патентного права;

Проанализировать средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, работ и услуг;

Определить нетрадиционные объекты.

Объектами интеллектуальной собственности следует считать результаты работы головного мозга, создающего только нематериальные объекты.

Признаками охраноспособ­ности результатов интеллектуальной деятельности являются: творческий характер созданного результата, новизна и возможность фиксации результата на материальных носителях.



Авторское право можно рассматривать в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле – это подотрасль гражданского права, которая регулирует отношения по использованию и охране прав на произведения науки, литературы и искусства. В субъективном смысле – это имущественные и личные неимущественные права авторов и других лиц на объекты авторских прав.

В правовой литературе под произведением понимается совокуп­ность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора своё выражение в доступной для восприятия че­ловеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения.

К произведениям относятся:

Литературные произведения, включая программы для ЭВМ,;

Драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

Хореографические произведения и пантомимы;

Музыкальные произведения с текстом или без текста;

Аудиовизуальные произведения;

Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

Произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

Фотографические произведения;

Географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения;



2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда. При этом авторское право не связано с правом собственности на вещественный объект, в котором выражено произведение, то есть, например, купив книгу, покупатель не приобретает права на использование произведения, он не может его опубликовать, распространить и т.д.

В правовой науке все ав­торские произведения принято подразделять на произведения науки, литературы и искусства.

Литературными являются любые произведения, если образы, мысли и чувства выражены в нём посредством слов, оригинальной композиции, оригинального изложения. К ним относятся не только написанные или напечатанные произведения, но и переписанные на плёнку, пластинку, а также публично произнесённые речи, лекции, доклады и иные устные произведения. К литературным произведениям относятся личные письма, дневники, иные личные до­кументы. Здесь следует отметить, что ввиду содержащейся в них информации, затрагивающей част­ную жизнь автора и иных лиц, они могут быть опубликованы лишь с согласия автора, а после его смерти - с согласия пережившего супру­га или детей автора. Частные письма могут быть опубликованы толь­ко с согласия их адресата, хотя собственником их считается ав­тор.

Особым видом литературных произведений являются переводы как творческое воссоздание переводимого произведения в новой языковой форме. Переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, аранжировки, и т.д.) принадлежат авторские права на осуществленные перевод или другую переработку произведения.

Особый правовой режим установлен для охраны сборников и дру­гих составных произведений. Сборник - это творческое соединение в единое целое произведений, автором которых составитель не являет­ся, его творческий характер заключается в самостоятельном отборе материала, расположения его по оригинальной системе. Предметом охраны является сама ориги­нальная система расположения материала. Составителю сборника принадлежат авторские права на осуществленные им подбор или расположение материалов.

Другими составными про­изведениями являются энциклопедии, антологии, продолжающиеся сборники, периодические издания. Исключительные права на такие произведения принадлежат издательству, редакции и т.п. Лица, по­местившие туда статьи, заметки и др., сохраняют самостоятельное авторское право на свои произведения, однако не являются соавто­рами ни издательства или редакции, ни тех, кто также поместил своё произведение в номер газеты, энциклопедию и т.п. Каждый автор вправе самостоятельно, без согласия издательства или других сот­рудников, использовать свою часть произведения иным способом, ес­ли иное не предусмотрено авторским договором, а если составное произведение создавалось штатными сотрудниками, - трудовым догово­ром.

Особым видом сборника является база данных. База данных - это объективная форма представления и организации совокупности дан­ных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Творческий результат вы­ражается в особом подборе и организации данных, независимо от то­го, являются ли сами эти данные объектами авторского права или нет.

Часть 4 ст. 1259 ГК РФ определяет перечень произведений, не являющихся объектами авторского права. К ним относятся:

1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления, муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов;

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

Объекты смежных прав.

Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние, являются смежными с авторскими правами (смежными правами).

Впервые смежные права получили закрепление в российском за­конодательстве лишь после 3 августа 1992 г. в связи с разрешением введения в действие на территории России Основ Гражданского Зако­нодательства 1991 г., раздел 4 которых включал 2 статьи, предус­матривавших охрану прав исполнителей, создателей звуко- и видеозаписей, организаций эфирного вещания. В Законе РФ "Об авторском праве и смежных правах" им был посвящён специальный раздел. В 4 части ГК РФ данным правам посвящена 71 глава.

В соответствии со ст. 1303 ГК РФ объектами смежных прав являются:

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств;

2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений.

Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Согласно ст. 1313 исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, а именно артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует и т.д.), режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер.

Смежные права на совместное исполнение принадлежат совместно принимавшим участие в его создании членам коллектива исполнителей (актерам, занятым в спектакле, оркестрантам и другим членам коллектива исполнителей) независимо от того, образует такое исполнение неразрывное целое или состоит из элементов, каждый из которых имеет самостоятельное значение.

Смежные права на совместное исполнение осуществляются руководителем коллектива исполнителей, а при его отсутствии - членами коллектива исполнителей совместно, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов исполняемых произведений. Права исполнителя признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав на исполняемое произведение.

Поэтому права конкретного исполнителя ох­раняются лишь при наличии указанных в законе условий: исполнитель является гражданином Российской Федерации;

Исполнение впервые имело место на территории Российской Федерации;

Исполнение зафиксировано в фонограмме, охраняемой законом а именно в соответствии с положениями статьи 1328 ГК РФ;

Исполнение, не зафиксированное в фонограмме, включено в сообщение в эфир или по кабелю, охраняемое законом в частности в соответствии с положениями статьи 1332 ГК РФ;

Производителями фонограмм являются любые физические или юри­дические лица, взявшие на себя инициативу и ответственность за первую звуковую запись исполнения или иных звуков. Под звукоза­писью понимается фиксация звуков с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их неод­нократное восприятие или воспроизведение. Охране подлежит любая фонограмма независимо от её формы (пластинка, магнитная плёнка, кассета и т.п.), от качества записи, а также того, что зафиксировано на фонограмме. Права на фонограмму порождает сам факт первой фиксации звуков с помощью технических средств. Производителям фонограмм в соответствии со ст. 1323 ГК РФ предоставляются следующие права:

1) исключительное право на фонограмму;

2) право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или наименования;

3) право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании;

4) право на обнародование фонограммы.

Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав авторов произведений и прав исполнителей.

Права производителей фонограмм по российскому законодательству охраняются лишь при наличии двух условий: если производитель фонограммы является гражданином РФ или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на территории РФ, или если фонограмма впервые опубликована на территории РФ.

В соответствии со ст. 1329ГК РФорганизацией эфирного или кабельного вещания признается юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений).

Передача в эфир - это распространение звука и (или) изображе­ния с помощью средств беспроволочной связи; передача по кабелю - это распространение звуков и (или) изображения посредством кабеля (провода), оптического волокна или с помощью аналогичных средств.

Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит исключительное право использовать правомерно осуществляемое или ею сообщение в эфир или по кабелю передач любым не противоречащим закону способом

1) запись сообщения радио- или телепередачи, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять ее неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение;

2) воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, то есть изготовление одного и более экземпляра записи сообщения радио- или телепередачи либо ее части:

3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи сообщения радио- или телепередачи;

4) ретрансляция, то есть сообщение в эфир (в том числе через спутник) либо по кабелю радио- или телепередачи одной организацией эфирного или кабельного вещания одновременно с получением ею такого сообщения этой передачи от другой такой организации;

5) доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к сообщению радио- или телепередачи из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);

6) публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или телепередачи с помощью технических средств в местах с платным входом независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения или в другом месте одновременно с сообщением.

Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои права с соблюдением прав авторов произведений, прав исполнителей, а в соответствующих случаях - обладателей прав на фонограмму и прав других организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и телепередач.

Права на переда­чу в эфир или по кабелю, принадлежащие организациям эфирного или кабельного вещания, охраняются лишь при условии, если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ и передача осуществляется с помощью передатчиков, расположенных на террито­рии РФ, а также в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. Изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых указано обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его упаковке.

Изготовителю базы данных принадлежат:

Исключительное право изготовителя базы данных;

Право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках своего имени или наименования.

Изготовителю базы данных, создание которой требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). Изготовитель базы данных может распоряжаться указанным исключительным правом. Базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных.

Исключительное право изготовителя базы данных признается и действует независимо от наличия и действия авторских и иных исключительных прав изготовителя базы данных и других лиц.

Исключительное право изготовителя базы данных действует на территории Российской Федерации в случаях, когда:

Изготовитель базы данных является гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом;

Изготовитель базы данных является иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом при условии, что законодательством соответствующего иностранного государства предоставляется на его территории охрана исключительному праву изготовителя базы данных, изготовителем которой является гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо;

В иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1337 ГК РФ публикатором признается гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование произведения науки, литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние.

Публикатору принадлежат:

1) исключительное право публикатора на обнародованное им произведение;

2) право на указание своего имени на экземплярах обнародованного им произведения и в иных случаях его использования, в том числе при переводе или другой переработке произведения.

Исключительное право публикатора распространяется на произведение:

1) обнародованное на территории Российской Федерации, независимо от гражданства публикатора;

2) обнародованное за пределами территории Российской Федерации гражданином Российской Федерации;

3) обнародованное за пределами территории Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, при условии, что законодательством иностранного государства, в котором обнародовано произведение, предоставляется на его территории охрана исключительному праву публикатора, являющегося гражданином Российской Федерации;

4) в иных случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Исключительное право публикатора на произведение может быть прекращено досрочно в судебном порядке по иску заинтересованного лица, если при использовании произведения правообладатель нарушает требования в отношении охраны авторства, имени автора или неприкосновенности произведения.

Объекты патентного права

Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным требованиям к изобретениям и полезным моделям, а также результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным требованиям к промышленным образцам.

Не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

И первым объектом который мы назвали является изобретение.

Понятие изобретения и признаки его патентоспособности .

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Изобретению предоставляется пра­вовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (ст. 1350 ГК РФ).

Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Признак промышленной применимости состоит в том, что оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

В соответствии с п. 1 ст. 1350 ГК РФ объектами изобретения могут быть: устройство, вещество, штамм мик­роорганизма, культура клеток растений и животных, а также способы.

К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определённым образом взаимодействующих друг с другом. Это любые изделия: машины, приборы, транспортные средства, оборудование, сооружения и т.д.

Способы как объекты изобретения - это процессы выполнения действий над одним материальным объектом с помощью других также материальных объектов. Способ - это совокупность приёмов, выполня­емых в определённой последовательности или с соблюдением опреде­лённых правил. Способы подразделяются на способы приготов­ления или изготовления каких-либо продуктов, способы, направлен­ные на изменение предметов материального мира (например, способ расщепления ядерной энергии), способы, при помощи которых определяется состояние предметов материального мира (из­мерения, диагностика и т.п.).

Вещество представляет собой искусственно созданное матери­альное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. К веществам относятся: индивидуальные химические соеди­нения; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения. Индивидуальные химические соедине­ния могут быть объектами изобретения тогда, когда установлен их количественный и качественный состав, связь между атомами и вза­имное их расположение в молекуле, выраженное химической формулой.

Штамм микроорганизма , культура клеток растений и животных означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение, характеризующаяся одинаковыми устойчивыми признаками. Создание штаммов предполагает отыскание нужной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и развитию и т.д.

Наряду с объектами изобретений в ч. 5 ст. 1350 ГК РФ содержатся творческие результаты, не признаваемые изобретениями, а именно:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2. Понятие и признаки патентоспособности полезной модели.

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Промышленная применимость подразумевает неод­нократное использование полезной модели.

Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

2) топологиям интегральных микросхем.

Коммерческие обозначения

Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения , не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения любым не противоречащим закону способом, в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного знака.

Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности.

В отличие от созидательной системы правовой охраны интеллектуальной собственности регистрационная система предполагает соблюдение необходимых формальностей. Общими для всей регистрационной системы охраны интеллектуальной собственности являются такие процедурные моменты, как составление, подача и рассмотрение компетентными органами заявки (заявления) о выдаче охранного документа или свидетельства о регистрации и вынесение решения о выдаче требуемого документа или об отказе в ней.

Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности и их регистрация проходят ряд стадий, на каждой из которых решаются специфические задачи.

Первой стадией является подача заявки на регистрацию объекта интеллектуальной собственности, на выдачу охранного документа или документа о регистрации.

Заявкой признаётся составленное по установленной форме письменное требование о выдаче охранного документа на конкретный объект интеллектуальной собственности или о его регистрации.

Заявка должна содержать ряд обязательных реквизитов.

В ней указываются фамилия, имя, отчество или наименование заявителя, его местонахождение и почтовые реквизиты, а также все данные об авторе и о лице, на имя которого испрашивается охранный документ. Автору предоставляется право отказаться быть упомянутым в заявке и в охранном документе, что должно быть подтверждено надлежаще оформленным его личным заявлением. В заявке должно быть точно указано, какой охранный документ, и на какой именно объект испрашивается: свидетельство на товарный знак, патент на изобретение и т.п. В заявке должна быть указана дата её составления и она должна быть подписана заявителем. Подпись физического лица удостоверяется нотариально или иным надлежащим образом, подпись руководителя юридического лица скрепляется его печатью.

Так, в заявке на выдачу патента на изобретение или промышленный образец и свидетельства на полезную модель описание должно быть кратким; в заявке должна содержаться формула изобретения или полезной модели либо совокупность существенных признаков промышленного образца. Формула изобретения или полезной модели состоит из отдельных независимых пунктов, раскрывающих сущность данного объекта, указывающих на прототип или на то, что изобретение не имеет прототипа (является пионерским), а также признаки, отграничивающие данный объект от уже известных. В заявке также должна быть необходимая информация о промышленной применимости объекта, если она требуется для его охраны.

Если объект представляет собой графическое, цветовое или звуковое обозначение, заявка должна содержать словесное описание такого обозначения, что может относиться к промышленному образцу или к товарному знаку . Имеющиеся в названии объекта иностранные слова или символы обозначаются посредством транслитерации русскими буквами с переводом на русский язык иностранных слов, имеющих смысловое значение.

В заявке должен быть указан только один объект, на который испрашивается охранный документ или регистрация. Объединение в одной заявке нескольких объектов не допускается, за исключением случаев, когда несколько изобретений образуют единый изобретательский замысел. При невыполнении этих указаний заявка возвращается и считается отозванной.

В заявке на товарный знак (знак обслуживания) следует точно указывать, какие товары, работы или услуги будут маркированы или иным образом обозначены этим знаком; класс (группа) соответствующих товаров, работ или услуг указывается в точном соответствии с международной классификацией товаров, работ и услуг (МКТУ). В заявке на регистрацию наименования места происхождения товара необходимо указать географический объект как место происхождения товара, наименование производимого товара, факторы, влияющие на его свойства, а также подтвердить факт производства товара в данном географическом объекте, факт проживания в нём товаропроизводителя - физического лица или местонахождения юридического лица.

В заявке на научное открытие требуется подробное описание сущности самого открытия и подтверждающих его аргументов. В названии научного открытия должно быть указано, в какой области науки оно сделано, кратко излагаться формула открытия, которая представляет собой одно грамматическое предложение, в котором должна быть изложена область научных знаний, где осуществлено открытие, его сущность и научные проблемы, которые предполагается решить с помощью открытия, а также практическое использование открытия.

Заявка на выдачу патента на селекционное достижение не должна содержать его подробного описания, Его осуществляет государственная комиссия после выдачи патента при решении вопроса о допуске селекционного достижения к использованию. Таким образом, при оформлении прав на селекционное достижение последовательно подаётся две заявки: на выдачу патента и на допуск к использованию.

К заявке должны быть приложены необходимые документы: чертежи, макеты, для промышленного образца - фотографии, для научного открытия и селекционного достижения - расчёты, экспериментальные данные и т.п.

К заявке на товарный знак , прилагаются: устав коллективного знака, если заявка подаётся на коллективный знак, доверенность патентного поверенного, если заявка подаётся через патентного поверенного, копия первой заявки, поданной иностранным заявителем, если испрашивается конвенционный приоритет, это требование распространяется также на заявки о выдаче патента на изобретения, полезные модели и промышленные образцы; если испрашивается выставочного приоритета, то требуется документ, подтверждающий правомерность испрашиваемого в соответствии с п. 3 ст. 9 Закона; согласие соответствующего государственного органа на использование в товарном знаке государственных гербов, флагов и эмблем, официальных названий государств, документ, подтверждающий правильность сведений о наградах и знаках отличия, если они

Глава 1. Понятие интеллектуальной собственности. Значение интеллектуальной собственности в системе гражданских прав

Среди результатов деятельности человека особое положение занимают результаты творческой деятельности, прежде всего изобретения и произведения науки, литературы и искусства, а также промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения и т.д. Уровень результатов творческой деятельности может существенно различаться. Поэтому результаты творческой деятельности любого уровня объединяют понятием «результаты интеллектуальной деятельности».

Долгое время результаты интеллектуальной творческой деятельности не были чьей-либо собственностью, т.е. в современном представлении они являлись общественным достоянием.

Собственность на результаты творческой деятельности стала признаваться с XV в. Венецианская республика -- крупнейшая морская и торговая держава того времени -- первой сделала результаты творческой деятельности товаром. Другими словами, стали признаваться права собственности на результаты творческой деятельности. Впоследствии такое право собственности было установлено и в других странах. Так возникла система интеллектуальной собственности.

В соответствии с современными представлениями понятие «интеллектуальная собственность» может быть определено следующим образом.

Интеллектуальная собственность -- это установленное юридическими законами право некоторых лиц на результаты интеллектуальной деятельности этих же или иных лиц.

Результаты творческой и интеллектуальной деятельности, права на которые предоставлены тем или иным лицам национальным законодательством и международными договорами, называют объектами интеллектуальной собственности, следовательно:

Объекты интеллектуальной собственности -- это результаты творческой и интеллектуальной деятельности, которым предоставлена правовая охрана.

Таким образом, объектами интеллектуальной собственности являются не любые результаты интеллектуальной деятельности, а только те из них, на которые распространяется действие соответствующих правовых норм.

Перечни охраняемых объектов интеллектуальной собственности представлены в нескольких международных договорах. Конвенция, учреждающая ВОИС, и Соглашение ТРИПС признают объектами интеллектуальной собственности:

Произведения литературы, науки и искусства;

Исполнения некоторых произведений;

Фонограммы;

Передачи вещательных организаций;

Изобретения;

Промышленные образцы;

Товарные знаки;

Географические указания;

Фирменные наименования.

Кроме того, к объектам интеллектуальной собственности относят:

Научные открытия;

Защиту против недобросовестной конкуренции;

Закрытую информацию.

В отношении этих объектов необходимы пояснения.

Во-первых, на международном уровне научные открытия не признаются охраняемыми объектами, поскольку Договор о международной регистрации научных открытий не вступил в силу.

Во-вторых, защита против недобросовестной конкуренции -- это совокупность некоторых действий. Поскольку действие не является объектом, то защита против недобросовестной конкуренции не может быть объектом интеллектуальной собственности.

В-третьих, закрытая информация в большинстве случаев является объектом авторского права, а не самостоятельным объектом интеллектуальной собственности. Другое дело, что закрытой информации стремятся придать дополнительную охрану, но обеспечена она может быть не правовыми методами.

В соответствии с современными представлениями интеллектуальная собственность представляет собой правовое положение следующих трех категорий результатов интеллектуальной деятельности:

Объекты патентного права;

Маркетинговые обозначения.

Объекты патентного права и маркетинговые обозначения объединяются понятием «объекты промышленного права» или «объекты промышленной собственности».

Права на объекты промышленного права возникают с момента их регистрации и получения охранных документов.

В соответствии с Бернской конвенцией, Соглашением ТРИПС, Договором ВОИС по авторскому праву и национальным законодательством в большинстве стран мира охраняются следующие объекты авторского права:

Литературные произведения;

Научные произведения;

Научно-технические произведения;

Произведения изобразительного искусства;

Произведения прикладного искусства;

Произведения архитектуры;

Фотографические произведения;

Аудиовизуальные произведения;

Картографические произведения;

Компьютерные программы;

Базы данных;

Мультимедийные произведения;

Сетевые произведения;

Программное обеспечение;

Закрытая информация.

Подробная характеристика этих видов произведений литературы, науки и искусства дается в соответствующих разделах данного издания.

Приведенный перечень объектов авторского права не является исчерпывающим, следовательно, охраняемыми могут быть и иные произведения литературы, науки и искусства. Кстати, по сравнению с перечнем объектов авторского права, приведенным в ст. 1259(1) Гражданского кодекса Российской Федерации в указанный перечень уже включены некоторые «другие» произведения: научные и научно-технические произведения, сетевые произведения и программное обеспечение, закрытая информация и базы данных, упомянутые, впрочем, лишь в п. 4 ст. 1259 ГК РФ.

К числу объектов смежных прав, которые прямо или косвенно считаются охраняемыми Бернской конвенцией, Римской конвенцией, Соглашением ТРИПС, Договором ВОИС по исполнениям и фонограммам 2 и национальным законодательством, относятся:

Музыкальные исполнения;

Драматические и музыкально-драматические исполнения;

Хореографические исполнения; аудиовизуальные исполнения;

Фонограммы;

Передачи организаций вещания;

Инвестиционные базы данных;

Посмертные произведения.

Охраняемые промышленным правом объекты имеют непосредственное отношение к промышленному производству. Объекты промышленного права создаются не только для совершенствования действующего производства и для становления новых производств, но и для закрепления правовой монополии и подавления конкуренции.

В настоящее время промышленное право распространяется на:

Изобретения;

Полезные модели;

Промышленные образцы;

Топологии интегральных микросхем;

Селекционные достижения;

Товарные знаки и знаки обслуживания;

Фирменные наименования;

Наименования мест происхождения товаров.

К объектам интеллектуальных прав могут относиться только те результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым национальным законом прямо предоставлена правовая охрана. Те результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые хотя и используются на практике, но не имеют законом установленной охраны как объекты интеллектуальных прав, не подпадают под действие законодательства, регулирующего рассматриваемую сферу. Так, не имеют правовой охраны в качестве объектов интеллектуальных прав такие средства индивидуализации, как, например, фирменные наименования некоммерческих организаций. И в случае необходимости защиты прав на такого рода объекты правообладатели не могут пользоваться правовым инструментарием, предусмотренным именно для защиты интеллектуальной собственности.

А.Л. Маковский особо подчеркивает следующее: "В отличие от других разделов ГК в разделе VII Кодекса содержатся десятки норм, единственное назначение которых состоит в том, чтобы определить круг нематериальных объектов, подпадающих под действие соответствующих норм этого раздела и получающих таким образом правовую охрану путем предоставления на них исключительного права и других интеллектуальных прав. Эти нормы содержат общие и детальные перечни видов объектов, которым предоставляется или, напротив, не предоставляется правовая охрана, определения отдельных видов объектов, получающих правовую охрану, требования, соответствие которым необходимо для ее предоставления (условия охраноспособности) и т.п.

Особое значение в определении круга объектов интеллектуальных прав вообще и исключительных прав в особенности имеют положения ст. 1225 ГК РФ, которыми открывается часть четвертая ГК. Гражданский кодекс не оставляет никаких сомнений в том, что правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации предоставляется на основании закона. Установив в первой же норме раздела VII, что правовая охрана предоставляется таким результатам и средствам, поименованным тут же в замкнутом перечне (состоящем из 16 пунктов), законодатель исключил предоставление такой охраны иным объектам, в этом списке, т.е. в законе, не названным. Более того, дальнейшее расширение этого перечня требует внесения изменений в сам ГК и, таким образом, можно сказать, что правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации предоставляется в силу и на основании Гражданского кодекса".

Установление правовой охраны для тех или иных результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации во многом обусловлено их значимостью для экономического товарного оборота. В ситуации, когда появляется новый (ранее неизвестный) результат интеллектуальной деятельности, быстрота его включения в перечень объектов интеллектуальной собственности обусловлена его потенциальной экономической ценностью. И здесь можно вспомнить следующие слова В.А. Дозорцева: "Первоначально существовал ограниченный круг результатов интеллектуальной деятельности, имеющих значение для экономического оборота, - поддающихся формализации по тем или иным признакам. Для удовлетворения не существовавших ранее потребностей нужно было создать соответствующий им правовой механизм. Он получил выражение в авторском праве (для произведений, отличающихся своей формой) и в патентном праве (для достижений, отличающихся существом и формализуемых искусственно). Создание такого механизма было облегчено тем, что ранее для экономического оборота уже приобрели значение другие нематериальные объекты - способы индивидуализации товаровладельца (фирменные наименования) и товара (товарные знаки)".

Подробное рассмотрение объектов интеллектуальных прав не входит в цели настоящей статьи (эта проблематика, бесспорно, заслуживает самостоятельного исследования).

Вместе с тем нельзя не отметить, что, несмотря на утверждения о четком законодательном определении круга объектов интеллектуальных прав, которым предоставлена правовая охрана, тщательный анализ законодательных норм свидетельствует о том, что перечень таких объектов не является закрытым. Такой вывод можно сделать, например, исходя из положений п. 1 ст. 1259 ГК РФ, содержащего открытый перечень объектов авторских прав: перечисление произведений науки, литературы и искусства заканчивается указанием на "другие произведения". На этот законодательный изъян ссылается С.А. Судариков: "Перечни произведений имеются в ряде международных договоров и национальном законодательстве. При рассмотрении подобных перечней объектов авторского права обычно подчеркивают, что перечень не является исчерпывающим, другими словами, считается, что к объектам авторского права могут относиться произведения, которые в этом перечне явно не представлены. Однако такое расширение сферы действия законодательства нельзя считать правомерным. Для того чтобы конкретный объект авторского права охранялся, он должен быть явно указан в законодательстве. В противном случае его охрана может зависеть от аргументов истца, ответчика и позиции суда".

Иногда недостаточно определен законом и правовой режим объектов интеллектуальных прав. Например, ст. 1465 ГК РФ относит к секретам производства (ноу-хау) сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны. Под это понятие подпадают, в частности, созданные в качестве служебного объекта результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы, программы для электронных вычислительных машин или базы данных, в условиях, когда работодатель решил сохранить информацию о подобном объекте в тайне. Однако навряд ли можно отнести в разряд секретов производства служебные произведения литературы или искусства и распространять на них положения главы 75 ГК РФ, притом что п. 2 ст. 1295 ГК РФ предусматривает право работодателя сохранять такие произведения в тайне - правовой режим таких произведений абсолютно неясен.

В некоторых случаях законодатель распространяет исключительные имущественные права и на объекты, которые имеют откровенно материальную природу. Например, согласно п. 2 ст. 1421 ГК РФ исключительное имущественное право на селекционное достижение распространяется также на растительный материал (растение или его часть, используемые в целях, отличных от целей воспроизводства сорта), на товарных животных (животных, используемых в целях, отличных от целей воспроизводства породы).

Еще больше проблем на практике связано с уяснением сущности воплощения объектов интеллектуальных прав в материальном носителе и введения (правомерного или неправомерного) объектов интеллектуальных прав в гражданский оборот. К сожалению, несмотря на то что данные понятия являются принципиально важными при решении ряда вопросов, и прежде всего вопросов, связанных с защитой интеллектуальных прав, по непонятной причине они не вызывают исследовательского интереса и практически не изучаются.

Для того чтобы результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации получили правовую охрану в качестве объекта интеллектуальных прав, они должны быть выражены в объективной форме, которая предполагает возможность их восприятия другим человеком (объективизированы). Это может быть любая форма, соответствующая существу объекта интеллектуальных прав, которая позволяет уяснить воплощенный в ней нематериальный объект.

Так, объекты авторского права могут быть выражены в письменной форме (в виде собственноручного авторского рукописного текста (т. е. автографа), машинописного выражения, нотной записи и т. п.), устной форме (в виде публичного исполнения, публичного чтения и т. п.), изображения (в виде рисунка, схемы и т.п.), объемно-пространственной форме (в виде скульптуры, макета и т.п.), звуко- или видеозаписи (например, цифровой) и т.д. К примеру, товарные знаки подразделяются на выраженные в словесной (буквы, слова, предложения), изобразительной (эмблемы), объемной (как правило, речь идет об упаковке) и иных формах (и их комбинациях).

Бесспорно, исполнение произведения актером, режиссура, дирижерский труд не требуют объективизирования в материальной форме - они находят выражение именно в форме нематериальной. Вместе с тем в большинстве случаев объективизация предполагает материализацию - воплощение нематериального объекта в материальном носителе.

Так, литературное произведение может воплотиться (материализоваться) в виде машинописного текста, программа для ЭВМ - в виде цифровой записи на жестком диске компьютера или флеш-накопителе, изобретение - в виде чертежей, произведение изобразительного искусства - в виде рисунка на картоне и т.д.

Таким образом, рукопись является материальным носителем литературного произведения - романа, поэмы, сказки; флеш-накопитель - материальным носителем программы для ЭВМ; чертеж на ватманском листе - материальным носителем изобретения и т. д.

Перечисленные и подобные им варианты представляют собой первичное материальное воплощение, необходимое для собственно установления правовой охраны такого нематериального объекта.

Применительно к объектам патентных прав надо специально отметить, что необходимость составления заявки на выдачу патента требует первичного материального воплощения изобретения (полезной модели, промышленного образца) в чертежах, описании, формуле и реферате.

Однако правовая охрана исключительных имущественных прав в этом случае возникает, безусловно, не с момента объективизации (материализации) результатов интеллектуальной деятельности, а находится в прямой зависимости от выдачи патента.

Важно заметить, что законодатель различает два варианта материального воплощения объектов интеллектуальных прав.

Материальные носители делятся на оригиналы (подлинники) и экземпляры (копии). Подобная градация материальных носителей важна преимущественно для воплощения объектов авторского права: например, оригинал произведения изобразительного искусства (картина), как правило, обладает большей ценностью, нежели копия с него; автограф известного писателя (т.е. собственноручный авторский рукописный текст), несомненно, более ценен, нежели ксерокопия той же работы. При этом собственно материализация (первичное материальное воплощение) будет осуществляться, конечно, в оригинале произведения, тогда как изготовление экземпляров (копий) представляет собой следующий этап воплощения в материальном носителе объектов интеллектуальных прав.

Вторичное материальное воплощение имеет место в случаях, когда результаты интеллектуальной деятельности, получившие правовую охрану в качестве объектов интеллектуальных прав, и охраняемые средства индивидуализации воспроизводятся на материальных носителях, например, для целей купли-продажи или иного введения в гражданский оборот этих носителей в качестве товаров. Применительно ко вторичному материальному воплощению нет оснований говорить об оригиналах - здесь речь всегда идет об экземплярах (копиях). В частности, литературное произведение может быть опубликовано в виде бумажной книги, экземпляры которой являются материальными носителями этого произведения; программа для ЭВМ - путем изготовления копий на дисковых носителях; техническое изобретение может получить материальное воплощение в соответствующих технических изделиях или оборудовании; товарный знак - воспроизведен путем размещения его на товарах и (или) упаковке товаров и пр.

В отличие от первичного материального воплощения, связанного с решением вопроса возникновения интеллектуальных прав у автора (изобретателя, селекционера и т.д.), вторичное материальное воплощение нацелено на реализацию правомочия использования объекта интеллектуальных прав и допускает его осуществление правообладателем и (или) лицензиатом (на основании лицензии). В ситуации, когда вторичное материальное воплощение осуществляется лицом, не обладающим правами на воспроизведение объекта интеллектуальных прав, имеет место нарушение интеллектуальных прав.

Вне зависимости от того, оригиналом или копией является материальный носитель - будь то автограф романа или его опубликованный экземпляр, программа ЭВМ на жестком диске или ее копия на дисковом носителе, оригинал чертежа изобретения или само изделие, в котором данное изобретение использовано, - все эти материальные носители могут выступать объектами вещных и обязательственных прав.

Термин "интеллектуальная собственность", несмотря на использование в нем слова "собственность", нельзя понимать буквально - как разновидность права собственности. Слова, составляющие словосочетание "интеллектуальная собственность", недопустимо толковать по отдельности: они должны восприниматься исключительно как единый термин, призванный обозначить совокупность прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Только такой подход обеспечивает правильное понимание сущности интеллектуальной собственности.

Окончательным закреплением термина "интеллектуальная собственность" в отечественном праве признается его упоминание в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ, содержащей указание на то, что "интеллектуальная собственность охраняется законом". Содержание понятия "интеллектуальная собственность" не раскрыто в Конституции РФ, но его существо достаточно определенно было отражено в абзаце первом ст. 138 ГК РФ в его первоначальной редакции (от 30.11.1994):

"В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.)".

Отсутствие в ГК РФ дефиниции понятия "интеллектуальная собственность" ранее часто оправдывалось тем, что развитие законодательства в этой сфере в последнее десятилетие XX в. представляло собой процесс постоянного уточнения и конкретизации состава объектов интеллектуальной собственности. Так, за последние два с небольшим десятка лет круг охраняемых объектов интеллектуальной собственности пополнился полезными моделями, наименованиями мест происхождения товаров, топологиями интегральных микросхем, программами для ЭВМ, базами данных, объектами смежных прав; лишились правовой охраны такие результаты интеллектуальной деятельности, как открытия и рационализаторские предложения. Но более важным является другое: определение понятия "интеллектуальная собственность" требовало бы включения его в ГК РФ только в том случае, если в зависимости от этого определения Кодексом устанавливались какие-либо юридические последствия. Поскольку такие последствия не имеют места, нет никакой нужды в том, чтобы специально формулировать и включать в ГК РФ определение понятия "интеллектуальная собственность" (или "права интеллектуальной собственности").

Вышесказанное не позволяет отрицать того, что понятие "интеллектуальная собственность" является в значительной степени условным, неточным и ненаучным. Однако, несмотря на его условность и ненаучность, сложно отвергать удобство собирательного термина "интеллектуальная собственность" для обозначения различных по объему и содержанию прав на результаты творческой и иной интеллектуальной деятельности, а также на приравненные к ним объекты - средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Надо признать, на сегодняшний день в мире сложилось весьма четкое представление о том, что подпадает под понятие интеллектуальной собственности: под ним традиционно понимают совокупность прав в отношении нематериальных результатов интеллектуальной деятельности человека и средств индивидуализации.

А это полностью оправдывает использование данного термина в международных договорах, в зарубежной юридической литературе. Кроме того, термин "интеллектуальная собственность" прочно вошел не только в международный, но и в российский правовой обиход, употребляется не только в юридической литературе, но и в правовых актах.

Вместе с тем не может не вызывать удивление отступление российского законодательства от сложившегося подхода: в ст. 1225 ГК РФ термином "интеллектуальная собственность" обозначены не права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а именно сами объекты интеллектуальной собственности. И это притом что в комментарии самих разработчиков проекта части четвертой ГК РФ признается, что "интеллектуальная собственность" в Стокгольмской конвенции об учреждении ВОИС - это субъективные права на интеллектуальный продукт".

Как указывалось выше, формулировка ст. 138 ГК РФ (в первоначальной редакции от 30.11.1994) закрепила термин "исключительное право" как синоним, эквивалент термина "интеллектуальная собственность". На первый взгляд двойное наименование для обозначения одной и той же группы прав вряд ли было целесообразным. Однако такому подходу было предложено следующее объяснение: "Просто они характеризуют одну и ту же категорию с разных сторон: "интеллектуальная собственность" - с точки зрения политической и экономической функций, "исключительные права" - с точки зрения юридического содержания".

Вообще, понятие "исключительное право" для российского права не было новым. Необходимость "установить в системе права новую группу прав, которые должны образовать правовой институт - духовный, дополнительный к существующим", обсуждалась в трудах ученых юристов начиная с прошлого века. Права, "которые порождены новыми отношениями и условиями общественной жизни, и которые вследствие этого не умещаются в узких рамках правовых институтов римского права и основанных на этих институтах категорий современной системы гражданского права" были обозначены как "исключительные". Это объяснялось тем, что "цель юридической защиты клонится во всех случаях к предоставлению известным лицам исключительной возможности совершения определенных действий, с запрещением всем прочим возможности подражания". К исключительным правам относили авторское, художественное, музыкальное право, привилегии на изобретения, право на промышленные рисунки и модели, на торговое и фабричное клеймо, право на фирму.

В советский период развития отечественного права "идея создания единого института "авторско-изобретательского" права под названием "исключительные права" подверглась резкой критике как категория, используемая буржуазным законодательством. Само понятие "исключительные права" стало зачастую применяться в качестве характеристики прав в субъективном смысле. В юридических словарях исключительные права стали рассматриваться как права, предоставляющие определенному субъекту обладание известным объектом с исключением прав всех прочих лиц на этот объект. В таком широком значении к их числу в первую очередь относили закрепленное Конституцией СССР право социалистического государства на землю, ее недра, леса и воды.

В более же узком, специальном значении под исключительными правами понималась группа субъективных гражданских прав, обеспечивающих их обладателям исключительные правомочия на совершение известных действий (например, на воспроизведение и распространение литературного произведения, на пользование товарным знаком и т.д.) с одновременным запрещением всем прочим лицам без согласия обладателей этих прав совершения указанных действий. В статьях юридических словарей можно было встретить следующее указание: "Поскольку при исключительных правах управомоченного лица соответствует обязанность всякого и каждого воздерживаться от совершения известных действий, эти права входят в категорию абсолютных прав. В условиях социалистического общества, в котором личные интересы сочетаются с общественными, действие исключительных прав в указанном специальном значении ограничивается там, где этого требует общественный интерес. В СССР все виды исключительных права в их последнем значении по характеру охраняемых ими отношений могут быть разбиты на 2 категории:

1) исключительные права, имеющие своим предметом отношения, связанные с созданием продукта духовного творчества человек, - авторские права, включая права автора литературного, научного и т. п. произведений, и права изобретателя;

2) исключительные права, имеющие своим предметом отношения, связанные с деятельностью предприятия, - право на фирму, производственную марку и право на товарный знак".

В то же время в начале 90-х гг. прошлого столетия термин "исключительные права" начал употребляться в отечественном законодательстве. Так, исключительные права упоминались в п. 2 ст. 135, п. 1 ст. 145, п. 2 ст. 147, ст. 149 и 152 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденных ВС СССР 31.05.1991 N 2211-I, а также в последовавших за ними (и на сегодняшний день утративших силу) Законах РФ от 23.09.1992 N 3517-I "Патентный закон Российской Федерации", от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", от 23.09.1992 N 3523-I "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", от 23.09.1992 N 3526-I "О правовой охране топологий интегральных микросхем", а также от 09.07.1993 N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" и от 06.08.1993 N 5605-I "О селекционных достижениях". Интересно, что ни в одном из перечисленных законодательных актов не использовался термин "интеллектуальная собственность".

Научные изыскания в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности, которые проводились в последние десятилетия XX в., позволили, отказавшись от широкой "советской" трактовки исключительных прав, предложить иное наполнение этому понятию. Так, В.А.Дозорцев пришел к выводу, что термин "исключительное право" долгое время понимался чисто филологически, "как право, принадлежащее "исключительно" одному лицу, как разновидность обычного абсолютного права, но закрепляемого лишь на нематериальный объект". Но, по мнению ученого, исключительное право имеет особое содержание, отличающее его от абсолютных прав: его "исключительность (здесь и далее в цитатах курсив наш. - М.Р.) состоит не в том, что право принадлежит исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется исключительно за лицом (или лицами) определенным законом и по основаниям, им установленным".

В отношении юридической природы и содержания исключительных прав высказывались диаметрально противоположные точки зрения. И надо отметить, что дискуссия о юридической природе исключительного права возникла достаточно давно: еще в конце XIX в. в Европе появились теории относительно правовой природы авторских и патентных прав. Одни правоведы считали, что авторское и патентное право есть частноправовая монополия, которая предусматривает не возможность пользования предметом, а возможность воспрепятствовать всякому другому в присвоении этого предмета (А. Ренуар (A. Renouard); схожей позиции придерживался А.А. Пиленко). Другие предлагали рассматривать авторское право как исключительно имущественное право на нематериальную ценность, тогда как права автора относили к так называемым особым личным правам (И. Колер (J. Kohler)). Группа ученых исходила из того, что все авторские права связаны непосредственно с автором, поэтому являются личными (И. Блюнчли (I. Bluntschli), К. Гарейс (С. Gareis), О. Гирке (О. Gierke)).

Теория, признающая авторское право в качестве права личности, и ее антипод - теория имущественного содержания авторских прав - достаточно подробно описаны и в русской дореволюционной литературе. Так, отстаивая теорию личностного содержания авторских прав, ученые-юристы относили авторское право "к числу тех гражданских прав, которые дают своему субъекту господство над составной частью его собственной личной сферы", ссылались на "самостоятельную ценность в качестве составной части личности творца".

Сторонники теории имущественного характера авторских прав считали, что "предметом защиты служит не само содержание произведения, духовные или личные интересы автора, а тот имущественный интерес, который возникает для автора в связи с предоставленным ему исключительным правом на воспроизведение и размножение, которое он может эксплуатировать сам или отчуждать за деньги другим лицам".

В советский период развития отечественной цивилистики споры о том, является ли приоритетным для исключительного права личная (неимущественная) или имущественная (экономическая) составляющая, практически не велись. Однако принятие ряда законодательных актов, прямо устанавливающих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включение в часть первую ГК РФ нормы, закрепляющей синонимичность исключительных прав и интеллектуальной собственности (ст. 138), работа над проектом ГК РФ в части регулирования интеллектуальной собственности возродили дискуссию о соотношении в исключительном праве личного и имущественного элементов.

Одни ученые высказывались в том духе, что исключительные права не следует подразделять наличные и имущественные составляющие.

"Практически любое из авторских прав, - пишет А.П. Сергеев, - включает в себя как личные, так и имущественные элементы. Нередко их конкретное содержание становится ясным лишь из контекста, например, когда известна цель, которую преследует автор при осуществлении данного правомочия, или понятен характер нарушенного интереса".

Другие ссылались на ассоциацию исключительности этих прав с монополией их владельца и, исходя из запретительной функции, исключающей и устраняющей всех третьих лиц от использования объектов интеллектуальных прав, делали вывод о том, что под исключительными правами следует понимать именно личные неимущественные права, неразрывно связанные с автором и непередаваемые, неотчуждаемые.

Иные ученые настаивали на том, что исключительными правами следует признавать именно имущественные. На это указывал, например, В.А. Дозорцев, предлагая закрепить эту позицию в соответствующем разделе ГК РФ, посвященном интеллектуальной собственности. С точки зрения ученого, исключительное право привязано законодательством "только к использованию, которое имеет лишь экономическое, имущественное содержание". Относительно личных неимущественных прав В.А. Дозорцев придерживался мнения, что они "относятся к гражданскому праву вообще не в качестве объекта экономического оборота, в котором не участвуют и не могут участвовать по определению", а поэтому, например, право авторства и право на имя не входят в число исключительных прав.

Результатом длительных теоретических баталий стал отказ разработчиков проекта ГК РФ от обозначения прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации как исключительных прав. Было решено закрепить в гражданском законодательстве систему интеллектуальных прав (субъективных гражданских прав), которая не исчерпывалась исключительными правами, а наряду с ними включала еще две группы прав - личные неимущественные и иные права (см. об интеллектуальных правах далее). Раздел ГК РФ, посвященный правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, который первоначально носил наименование "Исключительные права (интеллектуальная собственность)", был переименован и получил название "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации".

Установление системы интеллектуальных прав привело к отказу от использования в ГК РФ понятия "исключительные права" в качестве синонима термина "интеллектуальная собственность" и послужило причиной исключения из текста ГК РФ ст. 138 (она утратила силу).

Таким образом, в отечественном гражданском законодательстве возник новый синоним термина "интеллектуальная собственность" ("права интеллектуальной собственности") - "интеллектуальные права" (см. ст. 1225-1226 ГК РФ).

Понятие "интеллектуальные права" (jura in re intellectuali) возникло не в XXI в. - этот термин был предложен еще в 1879 г. бельгийским юристом Э. Пикаром (Е. Picard), который признавал эти права правами sui generis, находящимися вне классического деления прав на вещные, обязательственные и личные. С его точки зрения, интеллектуальные права существенно отличались от права собственности (по времени, территории действия, объему охраны, особенностям использования), причем правовед выделял в составе интеллектуальных прав два элемента: личный (присущий автору, неимущественный) и имущественный (экономический).

Можно говорить о том, что такая градация сохранилась: права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации подразделяются на две основные категории - личные неимущественные (моральные права) и имущественные (иногда их называют экономическими). Это подтверждается, в частности, ст. 27

Всеобщей декларации прав человека, предусматривающей, что "каждый имеет право на защиту его моральных прав и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является".

Вместе с тем исходя из норм отечественного гражданского законодательства следует выделять в составе интеллектуальных прав не две, а три группы прав:

Личные неимущественные;

Исключительные имущественные (с целью избежать терминологической путаницы здесь и далее исключительные права, представляющие собой одну из разновидностей интеллектуальных прав, будут обозначаться термином "исключительные имущественные права");

Иные - сопутствующие.

Важно заметить, что между названными правами не существует непреодолимой грани, напротив, они взаимосвязаны и взаимозависимы.

Личные неимущественные права как разновидность интеллектуальных прав представляют собой субъективные гражданские права, которые неотделимы от личности автора (создателя, изобретателя и т.п.) результата интеллектуальной деятельности и не имеют экономического (имущественного) содержания. Личные неимущественные права возникают только в отношении результатов интеллектуальной деятельности. К ним, в частности, относятся право авторства (право признаваться автором произведения, исполнения, изобретения и т. д.), право на авторское имя (право использовать или разрешать использовать произведение, изобретение и т.д. под своим подлинным именем, под псевдонимом или анонимно), право на неприкосновенность произведения (запрет для всех иных лиц вносить любые изменения и дополнения).

Такие права возникают в момент создания объекта интеллектуальной собственности и не допускают возможности их отчуждения (распоряжения ими); отказ от этих прав ничтожен (п. 2 ст. 1228 ГК. РФ). Носителем (субъектом) этих прав может быть только автор (создатель) - физическое лицо, творческим трудом которого был создан объект интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1228, ст. 1347 ГК РФ). При этом право авторства и право на авторское имя охраняются бессрочно (п. 2 ст. 1228 ГК РФ) даже и после смерти автора (п. 1 ст. 150 ГК РФ).

Исключительные имущественные права должны получить принципиально иную характеристику - эта разновидность интеллектуальных прав представляет собой субъективные гражданские права, которые имеют экономическое (имущественное) содержание, что прямо закреплено в ст. 1226 ГК РФ, и допускают переход (передачу) от одного лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК РФ). Как отмечает Е.А. Павлова, "особенностями, выделяющими исключительные права из числа других абсолютных прав, являются их направленность на нематериальный объект и ограничения (территории, сроков охраны и т.д.), вытекающие из особенностей такого объекта и сужающие пределы действия исключительных прав".

Первоначально эти права обычно возникают у автора (соавторов) и могут быть им переданы другому лицу по договору или по основаниям, установленным законом. Исключением из общего правила, в частности, являются служебные объекты (например, служебные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, служебные топологии интегральных микросхем и секреты производства) и объекты интеллектуальных прав, создаваемые по договору. Приобретателями исключительных имущественных прав могут стать как физические, так и юридические лица, а в некоторых случаях - государство и его субъекты.

Момент возникновения данных прав определяется законом в зависимости от объекта интеллектуальной собственности: так, возникновение патентных прав и прав на селекционные достижения (за исключением личных неимущественных) обусловлено выдачей патента. Исключительные имущественные права допускают возможность их отчуждения (распоряжения ими), а также их переход по иным основаниям (наследование, реорганизация, обращение взыскания на имущество). При этом исключительные имущественные права, в отличие отличных неимущественных, охраняются только в течение установленного законом срока (ст. 1230 ГК РФ).

Имущественные права иногда ограничиваются законом, с тем, чтобы найти правильное соотношение между личными интересами и заинтересованностью общества в знаниях и информации. Поэтому некоторые действия по осуществлению этих прав рассматриваются в качестве обязанности правообладателя: в случае его уклонения от предусмотренных законом действий (например, от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца либо товарного знака, знака обслуживания) возможно наступление неблагоприятных последствий в виде принудительной лицензии либо досрочного прекращения действия регистрации.

Необходимость выделения еще одной разновидности интеллектуальных прав, отличной от личных неимущественных и исключительных имущественных прав, прямо подтверждена на законодательном уровне. Так, ст. 1226 ГК. РФ признает существование иных прав, к которым, в частности, относят право доступа, право следования, право на получение патента и др. Поскольку эти права занимают промежуточное положение между личными неимущественными и имущественными правами и обязательно сопутствуют личным неимущественным и (или) исключительным имущественным правам, здесь и далее они обозначаются термином "сопутствующие права".

Сопутствующие права как разновидность интеллектуальных прав представляют собой субъективные гражданские права, которые не могут быть отнесены ни к личным неимущественным, ни к исключительным неимущественным правам. Они, как правило, сопутствуют личным неимущественным правам, сами по себе не имея экономического (имущественного) содержания, но допуская их переход (передачу) от одного лица к другому (исключением из общего правила является, в частности, право следования, не допускающее его переход (передачу), но имеющее при этом экономическое содержание).

Сопутствующие права в большинстве своем допускают возможность перехода вместе с исключительными имущественными правами, часто они охраняются в течение того же периода, что и личные неимущественные права.

Система интеллектуальной собственности представляет собой весьма сложную правовую систему. В этой системе существует несколько фундаментальных принципов, которые в одних странах прямо сформулированы в законодательстве (dejure), а в других странах не установлены или нечетко определены, но используются на практике (de facto). Особое значение для понимания системы интеллектуальной собственности имеют следующие три принципа:

Принцип дуализма интеллектуальной собственности;

Принцип исчерпания права на распространение объектов интеллектуальной собственности;

Принцип ограничения права интеллектуальной собственности.

Следует подчеркнуть, что без понимания этих принципов разобраться в существе системы интеллектуальной собственности затруднительно, поэтому система интеллектуальной собственности может выглядеть черным ящиком, из которого заинтересованные лица могут извлекать любые желаемые результаты.

В результате система интеллектуальной собственности будет служить интересам правообладателей, но не обществу и каждому его члену. Попробуем сформулировать и кратко обсудить фундаментальные принципы интеллектуальной собственности.

Вначале рассмотрим важнейший принцип системы интеллектуальной собственности - принцип дуализма интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности являются нематериальными объектами, которые создаются человеком и хранятся в его памяти. Особенностью биологической памяти является то, что она не может хранить информацию неизменной длительное время. Другими словами, со временем человек забывает хранящееся в памяти. Причем забывается не только полученная извне информация и приобретенное знание, но и созданное самим человеком. Поэтому он вынужден выражать свои идеальные создания в материальных объектах. Впервые это произошло в примитивных рисунках, давших начало живописи как одной из форм отражения действительности. Затем появилась письменность для выражения мыслей и представлений, которые и были результатами творческой деятельности человека. Другими словами, результаты творческой деятельности оказались не только в памяти своего создателя, но и воплощенными в материальных объектах. Результаты творческой деятельности человека перестали принадлежать только ему, поскольку стали объективно существовать независимо от своего создателя.

Впоследствии материальные предметы, произведенные человеком, представлявшие благо другим людям, стали товарами. Практически любые товары производятся в результате интеллектуальной деятельности человека. Вначале человек придумывает новую вещь, а затем ее делает он сам или кто-то другой. Следовательно, в любом товаре, произведенном промышленным, ремесленным или кустарным способом, воплощены результаты творческой и интеллектуальной деятельности человека. В большинстве случаев результаты интеллектуальной деятельности получают одни люди, а воплощают эти результаты в товарах другие люди и (или) машины.

Среди результатов творческой и интеллектуальной деятельности особое положение занимают объекты интеллектуальной собственности, которые охраняются юридическими законами, то есть во многих товарах воплощены объекты интеллектуальной собственности, которые являются собственностью того или иного лица, однако сам товар может быть собственностью совсем другого лица.

Вышесказанное позволяет заключить, что существует следующий принцип дуализма интеллектуальной собственности.

Нематериальные объекты интеллектуальной собственности объективно существуют только воплощенными в материальных объектах, в частности в товарах.

Принцип исчерпания права на распространение - после введения в гражданский оборот товара, в котором воплощены объекты интеллектуальной собственности, для дальнейшего распространения товара не требуется согласие правообладателей объектов интеллектуальной собственности, воплощенных в этом товаре.

В соответствии с этим принципом после введения в гражданский оборот товара посредством его продажи или иной передачи на него права собственности он остается объектом гражданского оборота. Например, собственник товара может его продать, подарить или иным образом передать другим людям. Причем для нахождения товара в гражданском обороте согласие правообладателей интеллектуальной собственности, воплощенной в товаре, не требуется. Если бы этот принцип не выполнялся, то для любой перепродажи товара следовало бы получать разрешение правообладателя, что привело бы к коллапсу всей торговли либо к повсеместному нарушению закона.

Очень важной формой гражданского оборота товаров является их использование в производстве иных товаров. Например, многие современные производства высокотехнологичной продукции являются «отверточными», т. е. новая продукция создается в основном из комплектующих товаров. Принцип исчерпания права на распространение означает, что любой производитель продукции, использующий комплектующие товары, имеет право реализовывать свою продукцию без согласия правообладателей объектов интеллектуальной собственности, воплощенных в комплектующих товарах.

Несмотря на то, что рассматриваемый принцип лежит в основе торговли, в законодательстве он обычно формулируется только для объектов авторского права и смежных прав. В ст. 16(3) Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» использовалось положение об исчерпании права на распространение, которое фактическим повторено в ст. I272 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в I гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения». Однако исчерпание права на распространение не происходит в случае публичной перепродажи оригинала произведения изобразительного искусства (право следования). Исчерпание права на распространение фонограмм признано в ст. 1325, а произведений, охраняемых исключительным правом публикатора, - в ст. 1344. Для других объектов интеллектуальной собственности исчерпание права на распространение также установлено.

Тема № 1. Право интеллектуальной собственности: понятие и место в системе права и законодательства Российской Федерации.

  1. Понятие интеллектуальной собственности. Проблема понятия "интеллектуальная собственность" и основные подходы к ее решению.
  2. "Исключительное право": сущность и развитие.
  3. История развития законодательства об интеллектуальной собственности.
  4. Система права интеллектуальной собственности.
  5. Характеристика действующего законодательства об интеллектуальной собственности.

1. Понятие интеллектуальной собственности. Проблема понятия "интеллектуальная собственность" и основные подходы к ее решению.

Результаты творческой деятельности любого уровня объе-диняют понятием «результаты интеллектуальной деятельности».

В соответствии с современными представлениями понятие «интеллек-туальная собственность» может быть определено следующим образом.

Интеллектуальная собственность — это установленное юридически- ми законами право некоторых лиц на результаты интеллектуальной деятельности этих же или иных лиц.

Согласно ст. 1225 ГК РФ «интеллектуальная собственность» - это охраняемые правом результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

Результаты творческой и интеллектуальной деятельности, права на которые предоставлены тем или иным лицам национальным законода-тельством и международными договорами, называют объектами интеллек- туальной собственности.

Перечни охраняемых объектов интеллектуальной собственности пред-ставлены в нескольких международных договорах. Конвенция, учреждаю-щая ВОИС и Соглашение ТРИПС признают объектами интеллектуаль-ной собственности:

- произведения литературы, науки и искусства;

- исполнения некоторых произведений;

- фонограммы;

- передачи вещательных организаций;

- изобретения;

- промышленные образцы;

- топологии интегральных микросхем;

- товарные знаки;

- географические указания;

- фирменные наименования.

Кроме того, к объектам интеллектуальной собственности иногда относят:

- научные открытия;

- защиту против недобросовестной конкуренции;

- закрытую информацию.

В соответствии с современными представлениями интеллектуальная собственность представляет собой правовое положение следующих трех категорий результатов интеллектуальной деятельности:

Объекты патентного права;

Маркетинговые обозначения.

Объекты патентного права и маркетинговые обозначения объединя-ются понятием «объекты промышленного права» или «объекты промыш-ленной собственности».

литературные произведения;

научные произведения;

научно-технические произведения;

произведения изобразительного искусства;

произведения прикладного искусства;

произведения архитектуры;

фотографические произведения;

аудиовизуальные произведения;

картографические произведения;

компьютерные программы;

базы данных;

мультимедийные произведения;

сетевые произведения;

программное обеспечение;

закрытая информация.

Указанный перечень не является исчерпывающим.

К числу объектов смежных прав относятся:

музыкальные исполнения;

драматические и музыкально-драматические исполнения;

хореографические исполнения;

аудиовизуальные исполнения;

фонограммы;

передачи организаций вещания;

инвестиционные базы данных;

посмертные произведения.

Объекты промышленного права:

изобретения;

полезные модели;

промышленные образцы;

топологии интегральных микросхем;

селекционные достижения;

товарные знаки и знаки обслуживания;

фирменные наименования;

наименования мест происхождения товаров.

- права на объекты промышленного права возникают с момента их ре- гистрации и получения охранных документов.

Возникновение права на объекты интеллектуальной собственности в национальном законодательстве связывают с критериями правоспособно- сти того или иного объекта и критерием творческого характера произведений литературы, науки и ис-кусства. В частности, в ст. 1257 ГК РФ уста-новлено, что «автором произведения науки, литературы и искусства при-знается гражданин, творческим трудом которого оно создано».

В соответствии со ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллекту-альной деятельности признаются интеллектуальные права. Интеллектуальное право содержит две категории прав: личное неимущественное право и исключительное право, являющееся имущественным правом.

Личным неимущественным правом могут обла-дать только авторы и исполнители, а исключительное право может при-надлежать иным лицам.

Личное неимущественное право — это право авторства (исполнитель- ства) и право на защиту репутации автора (исполнителя).

Исключительное право — это право на использование объекта интел- лектуальной собственности.

Таким образом, право интеллектуальной собственности - это собирательное понятие.

2. Исключительное право - сущность и развитие.

Трактовка прав на идеальные результаты умственного труда с позиций собственности может характеризоваться как проприетарная концепция.

Исключительное право - это имущественное право автора или иного правообладателя на использование созданного автором результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат любым способом (п.1 ст. 1229 ГК РФ).

Первоначально исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит автору, если иное не предусмотрено законом (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Автор вправе передать это право любому иному лицу (приобретателю), который впоследствии становится правообладателем этого исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

Таким образом, правообладатель - это любой гражданин (физическое лицо), юридическое лицо, которым принадлежат эти исключительные права.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Правообладатель также может распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации любым способом, в том числе путем отчуждения его по договору об отчуждении исключительного права другому лицу или предоставления права использования другому лицу по лицензионному договору. По договору об отчуждении исключительного права правообладатель в полном объеме передает исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату (приобретателю).

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации переходит в момент заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации, то исключительное право переходит приобретателю в момент государственной регистрации этого права.

Лицензионный договор - это договор о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

По лицензионному договору обладатель исключительного права (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставлять другой стороне лицензиату право на использование на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Лицензионный договор заключается в письменном виде.

В лицензионном договоре должны быть указаны предмет договора, способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, территория, на которое допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, цена договора, срок, на который заключается лицензионный договор.

Лицензионный договор бывает двух видов:

Простая (неисключительная) лицензия - договор, при котором правообладатель (лицензиар) предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (лицензиату). В этом случае за правообладателем исключительного права (лицензиаром) сохраняется право выдачи лицензии другим лицам.

Исключительная лицензия - договор, при котором правообладатель (лицензиар) предоставляет право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (лицензиату). В этом случае за правообладателем исключительного права (лицензиаром) право выдачи лицензии другим лицам не сохраняется.

История развития исключительного права.

В Законе Российской империи об автор-ском праве 1911 г. выражение «исключительное право» имело совершенно определенный смысл: только автор имел право на различные способы ис-пользования своего произведения и передачу этого права, а все иные лица исключались из такого использования.

В Советском Союзе положения об авторском праве были включены в гражданские кодексы республик, в которых термин «исключительное право» применялся в отношении авторского имени и неприкосновенности произведения. Гражданский кодекс признал две группы прав автора — личное неимущественное и имущественное. Под личным неимуществен-ным правом понималось право авторства, право на авторское имя, право на неприкосновенность произведения, а под имущественным — право на получение вознаграждения за использование произведения.

Первый Закон Российской Федерации 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» сохранил эту же градацию прав, расширив понятие имущественного права. В Гражданском кодексе Российской Федерации понятие «имущественное право» заменено понятием «исключительное право».

С одной стороны, исключение понятия «имущественное право» пра-вильно, поскольку объекты интеллектуальной собственности не являются имуществом.

С другой стороны, введение исключительного права вместо имущест-венного привело к тому, что личное неимущественное право оказалось не относящимся к исключительному праву. В действительности же это не так, поскольку именно личные права принадлежат только автору или исполни-телю и поэтому являются абсолютно исключительными, тогда как «исклю-чительное право» может оказаться неисключительным, будучи передан-ным иным лицам, и не принадлежать исключительно автору или исполнителю.

Подобных сложностей и противоречий можно было бы избежать, если законодательство об авторском праве в СССР и в Российской Федерации принималось с учетом существа международных договоров. Дело в том, что с 1928 г. в Бернской конвенции используется простая и естественная градация прав. В соответствии со ст. 6 существуют моральные (moral ) и экономические (economic ) права авторов, т.е. под терминами «личное неимуществен-ное право» и «исключительное право» следует понимать моральное и эко-номическое право соответственно.

3. История развития законодательства об ИС.

На ранних стадиях развития общества творческие идеи, воплощенные в новшества, не имели правовой защиты, так как не было практики правового регулирования ИС.

Впервые сведения о выдаче собственного патента на изобретение появилось во Франции в 1421 г. В XV веке Венецианская республика — крупнейшая морская и торго-вая держава того времени — первой сделала результаты творческой дея-тельности товаром.

Основы патентного права зародились в Англии в 1615 году, на основании закона 1710 г. была введена регистрация публикуемых произведений.

В 1791 году во Франции был введен в действие Закон о праве изобретателя, в котором говорилось, что "всякая новая идея, провозглашение и осуществление которой может быть полезным для общества, принадлежит тому, кто ее создал, и было бы ограничением прав человека не рассматривать новое промышленное изобретение как собственность его творца". Следствием такого подхода стало закрепление во французском законодательстве понятий литературной и промышленной собственности.

Идея об авторском праве как "самом священном виде собственности" была воплощена в законах некоторых штатов США. Так, в законе штата Массачусетс от 17 марта 1789 г. указывалось, что "нет собственности, принадлежащей человеку более, чем та, которая является результатом его умственного труда". Аналогичные конструкции были закреплены также в законодательстве Саксонии, Пруссии, Дании, Норвегии и ряда других стран.

Расширение во Франции международной торговли привело к подписанию в 1883 г. в Париже Конвенции по охране промышленной собственности (данная Конвенция была ратифицирована СССР в 1965 году). В 1886 году была принята Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.

Широкое употребление термин «интеллектуальная собственность» приобрел лишь во второй половине XX века, в связи с подписанием в 1967 году в Стокгольме Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Это международная организация, занимающаяся администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности, в первую очередь Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений и Парижской Конвенции об охране промышленной собственности. С 1974 года также выполняет функции специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам творчества и интеллектуальной собственности. В ст. 3 данной Конвенции определены цели создания данной организации: содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества государств и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой другой международной организацией; обеспечение административного сотрудничества Союзов.

Согласно учредительным документам ВОИС «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к:

  • литературным, художественным и научным произведениям;
  • исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам;
  • изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
  • полезным моделям;
  • промышленным образцам;
  • товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;
  • другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Позднее в сферу деятельности ВОИС были включены исключительные права, относящиеся к географическим указаниям, новым сортам растений и породам животных, интегральным микросхемам, радиосигналам, базам данных, доменным именам.

В 1991-1992 гг. в России происходило реформирование института интеллектуальной собственности, в 1992 г. был принят Патентный закон РФ, согласно которому в стране введен патент как единая форма охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а за их владельцами закреплено исключительное право на владение, распоряжение и пользование этими объектами. В дальнейшем были приняты Законы РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; «Об авторском и смежных правах» и т.д.

Определение понятия "интеллектуальная собственность" впервые в российском законодательстве было дано в ст. 138 ГК РФ (1994 г.) в качестве обобщающего понятия результатов интеллектуальной (творческой) деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

4. Система права ИС.

Правовая система интеллектуальной собственности образована на-циональным законодательством и международными договорами.

В этой системе существует несколько фундаментальных принципов:

Принцип дуализма интеллектуальной собственности - нематериальные объекты интеллектуальной собственности объективно существуют только воплощенными в материальных объектах, в частности в товарах.

Принцип дуализма интеллектуальной собственности имеет два следст-вия для товаров, т. е. материальных объектов, находящихся в гражданском обороте:

1. Правообладатель нематериального объекта интеллектуальной собственности является его собственником, но может не быть собственником товара, в котором этот объект воплощен.

Например, человек написал книгу и обратился в издательство, после заключения договора издательство становится собственником произведения, а именно книги, так как автор передал издательству свое исключительное право.

2. Владелец товара является его собственником, но интеллектуальная собственность, воплощенная в товаре, ему не принадлежит.

Из издательства книга поступила в торговую сеть, которая является посредником между издательством и покупателем. Приобретая книгу, лицо становится ее собственником, но не собственником объекта интеллектуальной собственности.

Очень важно различать использование товара и использование объектов интеллектуальной собственности, воплощенных в товаре: первое разрешено, а второе — запрещено.

Например, Вы приобрели антивирус, Вы его можете установить себе на компьютер, но копирование данной программы и продажа другим лицам - это контрафакт.

Этот принцип закреплен в ст. 1227 ГК РФ.

П ринцип исчерпания права на распространение объектов интеллектуальной собственности.

Как уже говорилось, исключительное право — это право на ис-пользование объекта интеллектуальной собственности, которое включает два основных права: право на воспроизведение и право на распространение объектов ИС.

Право на воспроизведение — это исключительное право на копирование, в том числе и на изменение товара, в котором воплощены объекты ин-теллектуальной собственности.

Право на распространение — это исключительное право на введение в гражданский оборот товара, в котором воплощены объекты интеллектуальной собственности.

Например, товар (книга) находится в гражданском обороте с согласия правообладателя, т. е. его право на распространение исчерпалось.

Принцип ограничения права интеллектуальной собственности.

Ограничение права интеллектуальной собственности — это разрешенное свободное использование объекта интеллектуальной собственности, которое не требует согласия правообладателя и не является нарушением законодательства.

Например, в сети Интернет цифровые копии книг или обратимый технологический анализ.

Ограничения не наносят ущерба нормальному использованию объектов и не ущемляют законные интересы правообладателей.

5. Характеристика действующего законодательства об интеллектуальной собственности (ИС)

В настоящее время в Российской Федерации законодательство об интеллектуальной собственности вклю-чено в часть четвертую Гражданского кодекса. Кодификация законода-тельства об интеллектуальной собственности характерна не только для Российской Федерации. Например, во Франции законодательство об ин-теллектуальной собственности также кодифицировано. ГК РФ 4 часть вступила в силу с 1 января 2008 года (в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ), раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», который определяет интеллектуальную собственность как список результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Таким образом, согласно ГК РФ интеллектуальной собственностью являются (ст. 1125 ГК РФ):

  1. произведения науки, литературы и искусства;
  2. программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
  3. базы данных;
  4. исполнения;
  5. фонограммы;
  6. сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
  7. изобретения;
  8. полезные модели;
  9. промышленные образцы;
  10. селекционные достижения;
  11. топологии интегральных микросхем;
  12. секреты производства (ноу-хау);
  13. фирменные наименования;
  14. товарные знаки и знаки обслуживания;
  15. наименования мест происхождения товаров;
  16. коммерческие обозначения.

С момента введение в действие части 4 ГК РФ утратили силу следующие нормативно-правовые акты:,

Международные договоры в области интеллектуальной собственности делятся на три группы:

Договоры об охране объектов интеллектуальной собственности;

Договоры о регистрации объектов интеллектуальной собственности;

Договоры о классификации объектов интеллектуальной собственности.

Договоры об охране объектов интеллектуальной собственности:

Парижская конвенция по охране промышленной собственности (1883);

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (1886);

  • . Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в заблуж-дение указаний происхождения на товарах (1891);
  • . Всемирная конвенция об авторском праве (1952);
  • . Римская конвенция об охране исполнителей, производителей фоно-грамм и вещательных организаций (1961);
  • . Международная конвенция по охране сортов растений (1961);
  • . Женевская конвенция об охране производителей фонограмм от не-санкционированного воспроизведения их фонограмм (1971);

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (1974);

  • . Найробийский договор об охране олимпийского символа (1981);
  • . Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собствен-ности (1994);
  • Договор о законах по товарным знакам (1994); .Договор ВОИС по авторскому праву (1996);
  • Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996); .Договор о патентном праве (2000);
  • . Сингапурский договор о законах по товарным знакам (2006).

Договоры о регистрации объектов интеллектуальной собственности:

  • . Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891) и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации то-варных знаков (1989);
  • . Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов (1925);

Лиссабонское соглашение об охране указаний мест происхождения и их международной регистрации (1958);

Договор о патентной кооперации (1970);

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977).

Договоры о классификации объектов интеллектуальной собственности:

. Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (1957);

Локарнское соглашение об учреждении Международной класси-фикации промышленных образцов (1968);

  • . Страсбургское соглашение о Международной патентной класси-фикации (1971);
  • . Венское соглашение об учреждении Международной классифика-ции изобразительных элементов знаков (1973).

Административные функции в отношении большинства вышеперечис-ленных договоров выполняет Всемирная организация интеллектуальной соб-ственности (ВОИС).

Действующие договоры образуют международную систему интеллек- туальной собственности.

С точки зрения международных правоотношений система интеллекту-альной собственности относится к международному частному праву. Это прямо признано в Соглашении ТРИПС: «Право интеллектуальной соб-ственности является частным правом».

Литература:

1. Граждский кодекс РФ (с изменениями и дополнениями на 01.03.2013 г.) // СПС «КонсультанПлюс»;

3. Судариков С.В. Право интеллектуальной собственности: учеб. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.— 368 с.